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《文娛救世主》第二十三章 姑蘇慕容附體
權順虞也不拿捏,直奔主題:“還記得去年你跟我給潘次長湊政績時,在開城投的那個p3電子廠吧?打那之後,我就開始關心p3行業的布局。最近三星和蘋果準備打一場關於p3專利的官司,外通部的人都介入斡旋了。我在外通部混了幾個朋友,所以消息靈通。”

東夷的外交部和通商部商務部是合體的。這圈子裡但凡有幾個朋友,有些台面上還沒開始的跨國貿易糾紛訴訟,權順虞都能提前打聽到消息。連庭前準備、證據交換方面的細節都有可能得知。

三星是東夷五大財閥之,又是最大的出口大戶,三星的涉外官司,外通部自然是每個都要幫忙斡旋的。

顧誠去年5月份的時候還趕著搶注了幾個p3的專利,想給蘋果公司下套呢。眼下自然對這方面的內幕比較關心,聽了權順虞提起的話題,立刻讓他別墨跡:“趕快說重點!”

權順虞條理清晰地陳述:“三星仿照了ipd的部分設計,2季度的時候推出了一款新全新的p3,在本地和扶桑銷量還不錯。然後蘋果公司就拿出ipd的專利,把三星告了。”

顧誠一愣:“直接**裸地抄襲設計?三星也不怕吃官司賠錢?”

權順虞露出一個“你不懂這裡面的門道”的得意表情,解釋道:“蘋果公司在推出ipd的時候,並沒有直接公布專利,所以三星就算抄了,也不存在惡意侵權賠償,最多只是追索一些補償使用費罷了。”

權順虞這麽一解釋,顧誠馬上就懂了。

專利這種東西,並不是像大多數人認為的那樣,一申請就受到法律保護了。

因為申請之後,如果權利人不主動要求公開的話,法定的保密初審階段就有18個月。再加上實質審核階段,一個專利3年才批下來也是常態。

尤其是前18個月,因為是保密審查,所以理論上世人是不知道你申請了專利的。所以哪怕侵犯了,法律上也認為是“過失”。

盡管實際上用腳趾頭想想,也知道蘋果這樣的大公司肯定是非常重視專利、產品還沒公布,就先把專利申請了。但只要“理論上我有權不知道”,三星就可以裝純,然後仿造設計、先生產銷售賺一陣子。

等蘋果公司抗辯了、主動提前公開自己的保密申請後三星再停止侵害,一句“我不知道你申請專利了”,稍微給點錢意思意思。

這時候給的錢,和“對方專利已經公開”之後明知故犯侵權,差距會很大。

對方專利已經公開後、再去侵權、被索賠,賠的錢叫做“侵權賠償金”,是懲罰性的。

而對方專利公開前“過失使用”,只要“支付合理的專利使用費”就行。這是補償性的,蘋果也沒法漫天要價。

這樁案子裡面,三星固然是揣著明白裝糊塗、明知故犯揩點油,但蘋果也不一定是什麽好鳥。

顧誠完全可以想見,如果這次不是三星這樣同等重量級的巨頭來仿冒,而是換家小一點的公司、仿冒後的侵害規模也不大、銷售金額也不多,蘋果公司甚至有可能不會主動請求公開自己的專利申請,而是學顧誠那樣,申請了專利之後保密滿18個月或者3o個月含撤回後再次申請的優先權日

這樣做的好處是碰瓷,故意放水養魚引誘別人來侵權。小兔小貓踩到陷阱上後故意不動,讓謹慎圍觀的虎豹以為這裡沒陷阱,然後等虎豹踩中再收網。

顧誠無暇去考慮三星和蘋果這些一丘之貉的相互算計,他隻關心自己該關心的問題:“那麽,這個案子一,蘋果的ipd專利申請日應該要公開吧?現在知道喬布斯是啥時候申請的麽?”

權順虞脫口而出:“去年7月份他是1o月底布、今年1月份批量出貨的。

從研周期來看,ipd沒什麽難度,3個月就研出來了。三星提交申訴狀的時候,還特地拿這一點說過事兒呢,認為蘋果公司的專利沒什麽研難度,不存在突出的實質性創新,希望申請認定蘋果的專利無效。”顧誠一陣慶幸:自己是去年5月份,在國內次申請的,比喬布斯還早兩個月。

顧誠和喬布斯,就像是兩個在森林裡挖陷阱狩獵的獵人,都套著狙擊手的偽裝,誰也不知道對方的位置。原本顧誠還擔心自己挖的坑夠不夠早、是不是在蘋果公司之前。

現在三星這個走夜路的探路者把蘋果的坑提前引爆炸出來了,依然躲在暗處的顧誠立刻驚喜地現:原來自己果然比喬布斯挖得早。

慢慢來,哥不急,哥再賣一年實體唱片。等華夏的互聯網寒冬過去了、網民網普遍提高了、p3普及了,再引爆這個專利潛水艇。

喬布斯自以為算計了李再榮一把,肯定沒想到他自己背後還有一個準備開黑槍的。

不過,眼下顧誠還沒到徹底松口氣的時候,他需要關心一下,三星對蘋果的“專利無效”申訴的細節。於是他不恥下問:“哥,三星方面的答辯狀和蘋果的反駁,你知道內幕麽?我對那些細節比較關心。”

權順虞只知道顧誠跟他合作弄了個p3電子廠的殼子、以及顧誠自己也布局過一些研產品,但並不知道顧誠要給喬布斯挖坑。見顧誠這麽關心細節,他有點奇怪,但依然把自己打聽到的事兒都說了。

“你可能不是很懂專利法,專利法裡面對於明的認定,是要求有突出的實質性創新和顯著的技術進步效果。因為不可能一樣東西稍微有一點點新意,申請明就隨便批下來。

如果一項技術被認定為是現有技術之間的簡單結合、或者依據幾項現有技術和本專業技術人員的公知常識就能推導出來的顯見結果,那麽就不能被授予專利權。

哪怕已經授予了的專利權,在遇到競爭對手訴訟的時候,對手請求專利局認定該技術是現有技術和公知常識的簡單結合、不具有突出的實質性創新,那麽專利局也可以做出原專利授權無效的裁定。

三星在這個案子中的申訴理由,就是認為,適用於p3的大容量硬體、顯示歌詞和歌單的液晶屏、滾輪控件這些每一個技術特征,單獨拿出來都是顯而易見的現有技術,喬布斯只是把這三個現有的東西拚湊在了一起,怎麽能算明呢?從短短兩三個月的研周期來看,也證明這玩意兒沒什麽難度,只是想通了創意之後馬上就能做出來的。”

顧誠聽了也微微點頭,三星的法務部果然不是吃乾飯的,說出來的理由確實切中了要害。

“那喬布斯的人是怎麽抗辯的?”

“喬布斯方面的答辯狀大意應該是這樣的:對於一項技術是否具有突出的實質性創新和顯著的技術進步,不應當只看其是否由現有技術和公知常識的結合研產生。

換言之,研難度不該成為技術創新程度的準繩。明涉及的技術,只要克服了現有的技術偏見,起到了本領域技術人員預料不到的意外效果,也屬於突出的實質性創新。”

漂亮的抗辯!

“克服了本領域技術人員此前的固有技術偏見”,這是專利法訴訟中最經典的一條對於訴訟另一方“本技術僅僅是現有技術和公知常識的簡單結合”的抗辯理由。

而且只要能夠證明,往往可以把很多看上去研難度不大、隻缺靈光一閃的明保下來,贏得勝訴。

這條理由外行人可能不太理解,用人話舉例翻譯一下,就很容易懂了。

比如早在19中後期,當時的冶金工業家們就現“在鋼鐵中摻入錳元素可以提升鋼板硬度、但會似鋼板變脆易碎裂。錳含量越高,越硬越脆”。

所以,按照這個“公知常識”或者“技術偏見”,任何在錳鋼中進一步提升錳元素含量的配方,都不配得到專利權:因為那只是對“現有公開技術”的進一步推演堆砌。

但是,1882年哈德菲爾德現一個現象:公知常識隻測試了5以下錳含量的鋼材、就總結出了上述“技術偏見”,然後不再嘗試。但哈德菲爾德進一步誇張地測試高錳鋼,一直測試到12的臨界點以上之後,錳鋼的性質生了質變:變得又硬又韌又耐磨,脆性突然消失了。

1883年就被英國專利局授予了專利。

因為這一結論推翻了“現有技術偏見”,起到了“預料不到的技術效果”,因此哪怕是“現有技術的簡單堆砌”,依然符合專利法上的“提出的實質性創新”。

換句話說,就是:你也知道錳鋼裡繼續加錳會越來越硬越來越脆,你為什麽不砸錢去繼續試驗、看看有沒有什麽其他意想不到的奇效呢?

哈德菲爾德案在判例法國家幾乎成為了“應用公知常識時克服了現有技術偏見”的典型名案, 後來被米國和英國引用了一百多年,也隨著巴黎公約成為了全球各國判斷此類專利創造性疑難的準繩。

喬布斯引用的意思也很明顯:你李再榮明知道大硬盤可以和p3“簡單結合”,你三星為什麽就不去試、然後開一切圍繞著這個技術應用的新產品形態呢?

所以,喬布斯證明了ipd專利有足夠的創新性。

可悲的是,今天喬布斯說的每一句話,半年多之後,都會“以彼之道,還施彼身”地“鬥轉星移”到喬布斯自己身上,結結實實地挨這一拳。

顧誠的嘴角,情不自禁地泛起一絲興奮的冷笑。和姑蘇慕容對戰的人,自身武功越是精妙,最後的死狀就會越慘。

了解他的人每次看到他這個表情,都會有一陣不寒而栗。

不知道又在算計誰了。

“哥,拜托你個事兒,你不是外通部有朋友麽。這個案子幫我全程盯一下。喬布斯的所有答辯狀,幫我全文搜集回來,成麽?”

顧誠提出了自己的要求,他知道西方國家司法程序是很慢的,一個案子哪怕尋求庭外和解,一年半載也不一定審得完。所以他還需要托權順虞的朋友幫打聽後續情況

到時候還能白省一些律師費。

把喬布斯今天的答辯狀一字不差全文抄一遍,就改個名字。到時候請個便宜點的律師都能打贏。

“你要這些幹啥?好吧,這也不費事兒,這個忙我幫了。”權順虞想不明白顧誠的目的,索性也就不想了,直接幫忙吧。

顧誠心情不錯,很給面子地繼續捧場傾聽:“你剛才說有兩件生意上的消息,第二件是啥?”
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